著作权与商标权尽管均属于知识产权,但二者有许多区别。从分类方面讲,商标权属于工业产权,而工业产权与著作权是知识产权的两大分支。从权利的特性方面讲,著作权与商标权有以下区别:
1、在权利主体方面,著作权的主体既可以是公民个人,也可以是法人或非法人单位;既可以是作者本人,也可是其继承人或其权利义务的承受人,有时还可以是国家。商标权的主体主要是法人,公民个人如在我国申请注册商标,则必须是个体工商业者。国家不能成为商标权的主体。
2、在权利的取得方面,著作权的取得一般为自动产生,商标权的产生则需国家行政机关的确认。
3、在权利的标的物方面,著作权的标的物为文学、艺术和科学等作品,商标权的标的物为使用于商品或服务的商标。
4、在权利的独占性方面,著作权中两人分别独立完成同样的作品均可获得著作权,商标权则具有相当强的排他性,不仅不能出现保护范围相同的相同商标,而且不能出现保护范围相同的近似商标。对于驰名商标,权利的独占性更为明显。
著作权是保护文字、艺术和科学作品的,但是商标权是保护的是由文字、图片、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音或者上述要素的组合构成的商标图形。
总的来说,商标权和著作权看似不同,但是实际上也存在着相互联系的情况,下面就来讲讲商标权和著作权之间的不同之处和相同之处。
商标权指的是商标所有人对其商标所享有的独占的排他的权利。商标权实际上是因商标所有人申请,经国家商标局确认的专有权利,也就是因为商标注册而产生的专有权。
商标法和著作权的区别还是很大,但是也是有交叉的部分。其中容易犯的就是在申请著作权时容易违反商标法,在有著作权的时候有可能别人已经提前注册科商标。所以当作品商业化时,需要确认做好提前的调查,不然容易产生不必要的纷争。
需要注意的是,如果是著作权利人和商标权利人是同一个人的,当事人的商标权和著作权同时被侵权时,此时对于侵权行为的认定,往往只会认定为一次侵权,而不会分别认定,所以一个当事人的两种权利,只能获得以此保护。
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