我们都知道一部作品诞生就自动拥有了著作权,著作权也就是我们常说的版权;而专利权则是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。常常有客户向我司客服咨询与版权和专利权有关的问题,今天小编就来跟大家聊聊,它们之间存在哪些区别。
1、概念不同,版权是指著作权人对其智力劳动成果依法享有的权利,而专利权则是专利权人因特定的发明创造而对发明物品依法享有的权利。
2、主体不同,著作权是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。分为以下几类:
(1)根据著作权的取得方式不同,著作权主体可以分为原始主体和继受主体。
(2)根据主体享有著作权的完整程度不同,可分为完整主体和部分主体。
(3)以著作权人所具有的国籍为标准,可以将著作权分为内国主体和外国主体。
专利权的主体是专利权人,即享有专利法规定的权利并同时承担义务的人。我国自然人和单位都可以依法定程序申请专利,成为专利的主体。外国人、外国企业或者外国其他组织也可以成为我国的专利权人。
3、客体不同,版权的客体即作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。具体包括以下形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:
(1)文字作品。
(2)口述作品,如演讲、报告、授课、法庭辩论等。
(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品。
(4)美术、建筑作品。
(5)摄影作品。
(6)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品。
(7)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品。
(8)计算机软件。
(9)法律、行政法规定的其他作品版权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。版权并不要求其客体是首创的,而只要求它是独创的即可。
专利权的客体是指符合专利条件的发明创造,具体包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。专利权则要求其客体是首创的。
现实当中除了上述大方向上的区别外,也有许多细节方面的区别,比如著作权与专利权的保护期限不同,前者比后者要长得多;但从法律保护力度方面来说,后者的维权力度要大于前者,所以当我们申请版权的同时,也要同时进行专利权的申请,从而全面保护公司及个人的利益。
专利权和版权二者的区别
1、取得保护的方式不同:着作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受着作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
2、权利客体范畴不同:着作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。着作权客体较专利权广泛的多。
3、权利的内容不同:着作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。着作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,着作财产权的使用方式复杂。
4、权利的排他性不同:我国《着作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的着作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
5、权利受保护的期限不同:着作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,着作权中的财产权的保护期限较长,公民的着作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的着作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
着作权与专利权的差异显着,在通常情况下是易于区分的,但是就美术作品、图形作品的保护方面,着作权与专利权存在交叉。如外观设计权与着作权在实用美术作品保护上可能发生交叉。如何解决这类冲突,国际通行的做法是由各国国内立法决定。
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